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專利侵權(quán)行為的特征及法律認(rèn)定原則

錄入編輯:安徽文廣知識產(chǎn)權(quán) | 發(fā)布時間:2023-04-22
專利侵權(quán)行為的特征及法律認(rèn)定原則在實踐中,專利權(quán)也是受法律所保護的。隨著法制化建設(shè)的不斷推進,越來越多人意識到版權(quán)保護的重要性。如果要判斷行為人侵犯專利的要根據(jù)認(rèn)定原則來進行總額和判定,那么專利侵權(quán)認(rèn)定原則都有哪些呢?一···

專利侵權(quán)行為的特征及法律認(rèn)定原則

在實踐中,專利權(quán)也是受法律所保護的。隨著法制化建設(shè)的不斷推進,越來越多人意識到版權(quán)保護的重要性。如果要判斷行為人侵犯專利的要根據(jù)認(rèn)定原則來進行總額和判定,那么專利侵權(quán)認(rèn)定原則都有哪些呢?

一、專利侵權(quán)認(rèn)定原則

1、折衷原則

專利權(quán)的保護范圍,是指發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)的法律效力所及的范圍。社會或國家授予專利申請人專利權(quán),專利申請人必須以技術(shù)公開為對價,在技術(shù)公開的同時,其專利保護的范圍也必須公開,以明確專利權(quán)利的邊界。對于發(fā)明和實用新型專利,權(quán)利范圍的公開是通過公開權(quán)利要求書來實現(xiàn)的,各國法律都承認(rèn)權(quán)利要求書是界定專利權(quán)保護范圍的法律文件。例如,我國專利法第56條第1款規(guī)定:“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”。因此,權(quán)利要求的內(nèi)容是判斷是否侵犯發(fā)明和實用新型專利權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)。

在理解和解釋權(quán)利要求方法上或者說在專利權(quán)保護范圍的確定方式上,世界上曾經(jīng)有過兩種具有代表性的作法,一種是以德國為代表的“中心限定制”,另一種是以英美為代表的“周邊限定制”。中心限定制,是指在理解和解釋權(quán)利要求的范圍時,以權(quán)利要求所陳述的基本內(nèi)核為中心,可以向外作適當(dāng)?shù)臄U大解釋。中心限定制的理論依據(jù)是專利權(quán)人很難寫出恰倒好處的權(quán)利要求書,有時難免把個別不應(yīng)當(dāng)寫入獨立權(quán)利要求的非必要技術(shù)特征寫入獨立權(quán)利要求中,從而導(dǎo)致專利保護范圍過窄,實質(zhì)上是對專利權(quán)人的寬恕政策。采用中心限定制的結(jié)果使得專利權(quán)的范圍不局限于權(quán)利要求的字面含義,對專利權(quán)人可以提供較多的保護。采用中心限定制的立法,是以保護個人權(quán)利為中心的立法本位,隨著立法本位的轉(zhuǎn)移和法律理論的發(fā)展,很多國家逐步放棄了“中心限定制”的理論。因為采用中心限定制,專利保護的邊界處于模糊狀態(tài),公眾在閱讀了權(quán)利要求書之后,仍不能準(zhǔn)確地判斷該專利的保護范圍,因此,對社會公眾而言有時是不公平的。為了克服“中心限定制”的缺陷,一些國家,如美國,后來采用了周邊限定制。所謂周邊限定制,是指專利權(quán)的保護范圍完全由權(quán)利要求的文字內(nèi)容確定,不能作擴大解釋,被控侵權(quán)行為必須重復(fù)再現(xiàn)了權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征,才被認(rèn)為落入專利權(quán)保護范圍之內(nèi)。采用周邊限定制,社會公眾可以通過權(quán)利要求書清楚地了解專利權(quán)的保護范圍,不必作隨意性的推測。周邊限定制的理論基礎(chǔ)是:專利權(quán)是國家或社會用以換取技術(shù)公開的對價,作為對價的權(quán)利范圍應(yīng)當(dāng)是確定的和清晰的。采用周邊限定制雖然對公眾有利,但對專利權(quán)的保護有時是不利的。因為在社會實踐中,完全仿制他人的專利產(chǎn)品或者完全照搬他人的專利方法的侵權(quán)行為并不多見,而常見的是對他人專利的權(quán)利要求中的某一或某些技術(shù)特征加以簡單的替換或變換,從而達(dá)到只有實施他人專利才能達(dá)到的目的。如果專利權(quán)的保護范圍完全由權(quán)利要求的文字內(nèi)容確定,專利權(quán)難以得到充分的保護。

中心限定制對社會公眾有失公平,而周邊限定制對專利權(quán)人的保護又不利,為了彌補上述兩種方式的不足,世界上很多國家,包括曾采用中心限定制的德國和曾采用周邊限定制的美國,已轉(zhuǎn)向折衷原則。有些地區(qū)性的國際公約,對權(quán)利要求應(yīng)有的解釋也從理論上加以闡明?!丁礆W洲專利公約〉的補充議定書》對《歐洲專利公約》第69條的解釋為:“公約第六十九條不應(yīng)當(dāng)被解釋為:歐洲專利給予的保護范圍必須按照權(quán)利要求書文字的字面含義來理解,說明書和附圖僅限于用作解釋權(quán)利要求中含混不清之處;另一方面,第六十九條也不應(yīng)被解釋為權(quán)利要求只是一個向?qū)?,而將保護范圍擴大到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員仔細(xì)研究說明書和附圖后所能理解的范圍,也就是專利權(quán)人所希望的保護范圍。相應(yīng)地,應(yīng)在兩個極端狀況之間尋求該條的解釋,既考慮給予專利權(quán)人以公正的保護,又給第三者以法律的穩(wěn)定性。”這一解釋表明,歐洲大陸國家已從“中心限定”原則轉(zhuǎn)向折衷原則。

我國專利法第五十六條第一款的規(guī)定,實際上采用的也是折衷原則。其中“保護范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”確定了一個大前提,即不允許嚴(yán)重背離權(quán)利要求的內(nèi)容,明確排除了將權(quán)利要求的文字所表達(dá)的保護范圍僅僅作為“中心”,隨后可以作出較大擴張的偏激作法。其中“說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”是在承認(rèn)上述大前提的條件下,允許利用說明書和附圖對權(quán)利要求表達(dá)的范圍作一定程度的修正,以達(dá)到更加合理的結(jié)果。雖然法律上對折衷原則沒有下準(zhǔn)確的定義,不同的人對折衷原則的理解也不完全相同,但折衷原則是對“中心限定制”和“周邊限定制”的折衷應(yīng)該是沒有異議的,具體來說,在判斷專利權(quán)的保護范圍時,既不能完全按權(quán)利要求的字面含義來理解,也不能由專利權(quán)人或法官完全按其主觀意志作任意擴大解釋。

采用折衷原則順應(yīng)了20世紀(jì)民法的立法本位從以保護個人權(quán)利為中心的個人本位向以保護社會公共利益為中心的社會本位轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢,同時也體現(xiàn)了民法上的公平原則。因此,在認(rèn)定專利權(quán)的保護范圍時,采用以權(quán)利要求書為基礎(chǔ)、以說明書和附圖為補充的折衷原則,是在專利權(quán)人和社會公眾之間尋求利益平衡點的較好方法。

2、禁止反悔原則

在適用折衷原則對專利權(quán)的保護范圍進行解釋時還應(yīng)適用禁止反悔原則。所謂禁止反悔原則是指,在專利申請和專利侵權(quán)訴訟中,專利權(quán)人對權(quán)利要求的解釋應(yīng)該一致。專利權(quán)人不能為了獲得專利,在專利申請過程中對權(quán)利要求作出狹義的或較窄的解釋;而在以后的專利侵權(quán)訴訟中,為了使權(quán)利要求能夠覆蓋被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法,又對權(quán)利要求作出廣義的、較寬的解釋。對那些在專利申請過程中已經(jīng)作出修改或放棄的內(nèi)容,專利權(quán)人在以后的專利侵權(quán)訴訟中不能反悔。這一原則在很多國家采用,《實質(zhì)性專利法協(xié)調(diào)條約(SPLT)草案》也將禁止反悔原則寫入其中,我國專利法沒有對禁止反悔原則作出規(guī)定,但司法實踐中是應(yīng)當(dāng)采用的。禁止反悔原則旨在防止專利權(quán)人采用出爾反爾的策略,這實際上是民法上誠實信用原則的具體應(yīng)用,我國在以后的專利立法中應(yīng)增加禁止反悔原則的規(guī)定。

3、相同原則

所謂相同原則,是指在被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法中能夠找出與權(quán)利要求中記載的每一個技術(shù)特征相同的對應(yīng)特征時,認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法構(gòu)成侵權(quán)的判定原則。根據(jù)相同原則判定的侵權(quán)稱為相同侵權(quán)。權(quán)利要求書中的獨立權(quán)利要求,含有的技術(shù)特征最少,其保護范圍也最寬,獨立權(quán)利要求中既包括專利技術(shù)區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的必要技術(shù)特征,即區(qū)別特征,也包括專利技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征,即共有特征,專利法所保護的既不是區(qū)別特征,更不是共有特征,而是保護包括在權(quán)利要求中的由區(qū)別特征和共有特征組合而成的完整的技術(shù)方案,每一項獨立權(quán)利要求就是一個完整的技術(shù)方案。在進行專利侵權(quán)判定時,應(yīng)將整個獨立權(quán)利要求作為比對對象,被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法只有利用了獨立權(quán)利要求中的全部必要技術(shù)特征,即完全覆蓋了專利權(quán)保護范圍,才構(gòu)成侵權(quán),因此,相同原則又稱全面覆蓋原則。

根據(jù)相同原則,如果被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法在利用專利權(quán)利要求的基礎(chǔ)上,又增加了新的技術(shù)特征,仍落入專利權(quán)的保護范圍,因這時被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法的技術(shù)特征完全覆蓋了專利權(quán)利要求中記載的全部必要技術(shù)特征。

國家知識產(chǎn)權(quán)局《審查指南》規(guī)定:“一般(上位)概念的公開并不影響采用具體(下位)概念限定的發(fā)明或者實用新型專利申請的新穎性”。例如,對比文件中使用和公開的是“鹵素”,發(fā)明專利申請中選用的是“氟”,因“鹵素”相對于“氟”是上位概念,則對比文件中“鹵素”的公開并不損害用“氟”對其作限定的發(fā)明專利申請的新穎性。但是,如果一項專利權(quán)利要求中公開的技術(shù)特征是“鹵素”,而被控侵權(quán)方法使用的是“氟”,顯然落入了專利權(quán)的保護范圍。這也就是說,即使具有新穎性的技術(shù)方案,也可能構(gòu)成相同侵權(quán)。國家知識產(chǎn)權(quán)局《審查指南》還規(guī)定,若一項專利申請“限定的技術(shù)特征為連續(xù)的數(shù)值范圍,對比文件中公開了一個較寬的數(shù)值范圍,并且該兩數(shù)值范圍無共同端點或部分重疊的,則以較窄數(shù)值范圍為限定技術(shù)特征要求保護的技術(shù)方案具備新穎性?!鲜龌鶞?zhǔn)同樣適用于創(chuàng)造性判斷中對該類技術(shù)特征是否相同的判斷”。例如,對比文件中公開的濃度范圍是X=10%~80%,而要求保護的技術(shù)方案中的濃度范圍是Y=30%~60%,同時給出該范圍內(nèi)的特定值50%,其余的技術(shù)特征均相同,則以Y=30%~60%和50%為限定特征的技術(shù)方案具備新穎性,并可授予專利權(quán)。但是,這種情況下,若對比文件是一有效的專利,后取得專利的技術(shù)方案仍全部落入前一專利的保護范圍,若未經(jīng)前一專利的專利權(quán)人的許可而實施該專利,仍構(gòu)成相同侵權(quán)。

4、等同原則

正像世上完全相同的事物并不多見而相似的事物卻很多一樣,在司法實踐中,完全仿制他人的專利產(chǎn)品或完全照搬他人專利方法的侵權(quán)行為并多見,而常見的是,對他人專利的權(quán)利要求書中的某一或某些技術(shù)特征加以簡單的替換或變換,從而達(dá)到只有實施他人專利才能達(dá)到的目的。如果在任何情況下,都適用相同原則,那么專利權(quán)人的利益就得不到切實的保護,專利權(quán)人以公開其發(fā)明創(chuàng)造所換來的專利權(quán)就會落空,這與專利制度鼓勵公開發(fā)明的宗旨相悖。如何認(rèn)定上述行為屬于專利侵權(quán),于是,等同原則應(yīng)運而生。

5、多余指定原則

多余指定原則,是指在專利侵權(quán)判定中,在解釋專利獨立權(quán)利要求和確定專利權(quán)保護范圍時,將記載在專利獨立權(quán)利要求中的明顯附加技術(shù)特征(即多余特征)略去,僅以專利獨立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征來確定專利權(quán)保護范圍,判定被控侵權(quán)物(產(chǎn)品或方法)是否覆蓋專利權(quán)保護范圍的原則。

適用多余指定原則的結(jié)果使得被控侵權(quán)技術(shù)雖然缺少專利獨立權(quán)利要求中的一項或幾項技術(shù)特征,仍然認(rèn)定被控侵權(quán)技術(shù)落入了專利權(quán)的保護范圍,實質(zhì)是擴大了專利的保護范圍。因此,許多國家在司法實踐中并不采納這一原則,在我國亦有很大一部分人對該原則的適用持反對態(tài)度。

二、專利侵權(quán)行為的特征

1、侵害的對象是有效的專利。專利侵權(quán)必須以存在有效的專利為前提,實施專利授權(quán)以前的技術(shù)、已經(jīng)被宣告無效、被專利權(quán)人放棄的專利或者專利權(quán)期限屆滿的技術(shù),不構(gòu)成侵權(quán)行為。專利法規(guī)定了臨時保護制度,發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前,使用該發(fā)明的應(yīng)支付適當(dāng)?shù)氖褂觅M。對于在發(fā)明專利申請公布后專利權(quán)授予前使用發(fā)明而未支付適當(dāng)費用的糾紛,專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)在專利權(quán)被授予之后,請求管理專利工作的部門調(diào)解,或直接向人民法院起訴。

2、必須有侵害行為,即行為人在客觀上實施了侵害他人專利的行為。

3、以生產(chǎn)經(jīng)營為目的。非生產(chǎn)經(jīng)營目的的實施,不構(gòu)成侵權(quán)。

4、違反了法律的規(guī)定,即行為人實施專利的行為未經(jīng)專利權(quán)人的許可,又無法律依據(jù)。

三、解決專利侵權(quán)時應(yīng)當(dāng)收集的證據(jù)包括哪些

1、專利權(quán)屬證據(jù)。證明原告享有專利權(quán)或者專利許可使用權(quán)。

2、侵權(quán)存在證據(jù)。證明被告已經(jīng)實施或者即將實施侵犯專利權(quán)的行為。原告應(yīng)當(dāng)提交被控侵權(quán)產(chǎn)品及其銷售發(fā)票、專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征對比材料等證據(jù)。

3、賠償金額證據(jù)。證明其提出的賠償金額有事實依據(jù)。原告應(yīng)當(dāng)提交能證明其提出的賠償數(shù)額的證據(jù),如權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失的證據(jù)或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益的證據(jù);權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益難以確定的,人民法院可以參照專利許可使用費合理確定賠償數(shù)額。

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